что такое параллельный импорт
К вопросу о легальности параллельного импорта в России
Опубликованный на прошлой неделе пост о внесении изменений в Законодательство о юрлицах наглядно продемонстрировал востребованность юридической информации для представителей малого бизнеса и основателей стартапов. Наши партнеры, юридическая фирма «Ветров и партнеры», готовы и впредь на регулярной основе заниматься освещением актуальных тем, связанных с юридической стороной iT-предпринимательства и оформления прав на интеллектуальную собственность.
Новый пост посвящен тому, с чего начинают многие стартапы, с целью заработать на запуск проекта – торгово-закупочной деятельности. Например, поставок новых моделей популярного iPhone в Россию, которая всегда была одной из последних в «очереди за айфонами».
Параллельный импорт
Сразу стоит отметить, что легальное определение «параллельного импорта» отсутствует. Между тем, исходя из сложившейся международной практики, под параллельным импортом обычно понимают ввоз «брендированной» продукции на территорию страны, где данная продукция не реализовывается самим правообладателем бренда или иным лицом с согласия правообладателя.
Теперь можно остановиться подробнее на отличительных признаках параллельного импорта.
Во-первых, под импортером понимается любое лицо, осуществляющее ввоз оригинальной продукции, а не уполномоченные правообладателем бренда субъекты (официальные дистрибьюторы, дилеры и др.).
Во-вторых, ввозимая продукция имеет отличительную (неповторимую) маркировку.
В-третьих, отсутствует разрешение правообладателя товарного знака на ввоз продукции (введение в оборот), то есть импортер и правообладатель не состоят в договорных отношениях.
Рассмотрим классическую схему с участием российского предпринимателя.
Российский предприниматель едет заграницу, где и приобретает партию оригинальных товаров для дальнейшей реализации на российском рынке. Предпринимателем движет естественное желание сэкономить, а также найти наиболее выгодное предложение, приемлемые условия сотрудничества.
Ведь закупать товары по завышенной цене у официального дистрибьютора куда менее выгодно, чем уплатить более низкую цену производителя, установленную, например, для третьих стран.
Получается, что предприниматель использует не официальный канал (действуя через официальных дистрибьюторов в стране их нахождения), а «параллельный». Отсюда и название всего механизма – «параллельный импорт» или «серый импорт». Впрочем в этой части предположим, читатель настоящего материала, получил подтверждение и так имеющейся у него информации.
Дальше перейдем к самому интересному вопросу. Легален ли параллельный импорт в Российской Федерации?
Для ответа на этот вопрос стоит начать с раскрытия главной категории, используемой в рассматриваемом вопроса, а именно с принципа исчерпания прав.
Суть данного принципа сводится к следующему.
Если правообладатель реализовал (ввел в гражданский оборот) свою продукцию, то он утрачивает право в дальнейшем диктовать новым собственникам продукции условия ее реализации, предъявлять требования, вытекающие из нарушения прав на товарный знак (например, о выплате компенсации), препятствовать дальнейшей перепродаже товаров.
Закрепление этого принципа обусловлено желанием обеспечить равенство между интересами правообладателя и интересами государства (общества).
Всего существует три разновидности принципа исчерпания прав (далее также ПИП): национальный, международный и региональный.
Национальный принцип предусматривает исчерпание исключительных прав правообладателя только при условии введения товара в оборот внутри страны. Несмотря на неоднократную реализацию товара за рубежом, для ввоза товара в страну с действующим национальным ПИП требуется согласие правообладателя товарного знака. Или другими словами, введение товара в оборот в стране производства товара означает исчерпание исключительных прав на товарный знак только в этой стране, а не автоматически во всех остальных странах мира.
Международный принцип предполагает исчерпание исключительного права на товарный знак в отношении продукции, которая была введена в оборот, как в стране производства товара, так и в любой другой стране мира.
Региональный принцип отличается от международного по признаку территориальности, продажа «брендированной» продукции на территории одного из регионов влечет исчерпание исключительного права на бренд и в других регионах.
В Российской Федерации действует национальный принцип исчерпания исключительных прав, в ЕС – региональный, а, например, в Китае — международный.
В российском законодательстве национальный ПИП закреплен непосредственно в ст. 1487 ГК РФ, которая предусматривает исчерпание исключительного права на товарный знак в отношении тех товаров, которые были введены в оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия.
Получается, на ввоз товара с оригинальной маркировкой в РФ должно быть получено согласие правообладателя бренда.
Согласно действующему российскому законодательству любое использование товарного знака без согласия правообладателя является незаконным (ст. 1484 ГК РФ). В указанной статье приводится лишь примерный перечень возможных способов использования товарного знака.
Ввоз маркированной товарным знаком продукции является самостоятельной формой использования товарного знака.
Ввоз оригинальной продукции без согласия правообладателя бренда является незаконным использованием бренда правообладателя, за которое предусмотрена гражданско-правовая ответственность.
Правообладатель товарного знака вправе воспользоваться способами защиты, которые предусмотрены общей нормой — ст. 1252 ГК РФ (требование о признании права, запрете использования и др.), а также специальной — ст. 1515 ГК РФ (требование о выплате убытков или компенсации).
Указанные выше права распространяются и на зарубежных правообладателей товарных знаков, чьи права были нарушены в результате параллельного импорта их продукции в Россию. Чаще всего пострадавшие от параллельного импорта правообладатели предъявляют к импортеру требования о запрете введения в оборот маркированной продукции, включая запрет ввоза, продажи, предложения к продаже, а также требование об уплате компенсации. Суммы взыскиваемой компенсации обычно варьируются в пределах от 1 млн руб. до 5 млн руб. Правда суды присуждают обычно лишь половину от заявленных сумм компенсаций.
Так суд удовлетворил требования компаний-правообладателей товарных знаков «LONGINES», «OMEGA», «RADO» о взыскании компенсации с ответчиков за предложение к продаже на территории РФ оригинальных часов, правда в меньшем от заявленного размере – по 2,5 млн руб. в пользу каждого из истцов. При этом, суд не принял довод одного из ответчиков о невозможности распространения территориального принципа исчерпания прав на сеть «Интернет» (Определение ВАС РФ об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ от 15.07.2014г. № ВАС-12583/13).
В судебной практике можно встретить и рекордно низкие суммы компенсаций, которые предъявляет к импортеру правообладатель товарного знака. Например, по одному из дел, правообладатель товарного знака на медицинское оборудование потребовал от импортера выплаты компенсации в размере 20 тыс. руб. (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 19.06.2014 по делу № А76–17672/2013).
А вот правообладателю бренда «KRUSOVICE» не повезло, суд снизил размер компенсации с 1 млн руб. (по 10 тыс. руб. за каждый факт нарушения – ввезено было 100 бутылок с оригинальной маркировкой) до 30 тыс. руб. (Постановление АС Московского округа от 25.02.2013г. по делу № А40-23850/12-27-216).
Может ли правообладатель потребовать от импортера изъять из оборота ввезенные им оригинальные товары и уничтожить.
Эти требования, а именно, изъятие из оборота и уничтожение за счет нарушителя могут быть заявлены правообладателем товарного знака только в отношении контрафактных товаров. Согласно действующей норме (ст. 1515 ГК РФ), под контрафактным товаром понимается товар, на котором незаконно размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение. Другими словами, контрафакт это всегда подделка.
Например в широко известном деле с участием правообладателя бренда Porsche Cayenne S, суд не нашел оснований для признания ввезенных автомобилей контрафактом. Ведь автомобили имели оригинальную маркировку, которая была нанесена сами правообладателем. (Постановление ВАС РФ от 03.02.2009 по делу № А40-9281/08-145-128).
Предмет параллельного импорта не является контрафактным товаром в силу того, что был произведен и маркирован без нарушения исключительных прав третьих лиц. А значит, правообладатели не могут наказывать импортеров с помощью санкций гражданско-правовой ответственности, предусмотренных за реализацию контрафактных товаров. Так, производитель моторных масел «MAGNATEC» и «EDGE» обратился в суд с иском к компании «КАСТРОЛ ЛИМИТЕД», в частности, с требованиями об изъятии и уничтожении незаконно ввезенной продукции, именуя ее контрафактом. Между тем суд, отказал в удовлетворении требований по мотивам, изложенным выше (Постановление Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2013 г. по делу № А53–33004/2012).
Не всегда параллельный импорт был вне гражданско-правового поля. Так, три года назад, суды были более лояльны к нарушителям нежели к возмущенным правообладателям брендов. Количество отказов в исках существенно превалировало над количеством судебных актов, вынесенных в пользу правообладателей. Мотивировка судей сводилась к следующему: раз правообладатель бренда ввел товары в оборот заграницей, значит, имело место исчерпание его исключительных прав, а значит, его требования носят неуместный характер. Таким образом, суды по каким-то причинам придерживались международного принципа исчерпания исключительных прав при фактически закрепленном в России национальном принципе. Неудивительно, что большинство подобных решений были отменены вышестоящими судебными инстанциями.
Параллельный импорт и административная ответственность
Однозначно, за параллельный импорт на нарушителей распространяются некоторые санкции гражданско-правовой ответственности, а вот как быть с мерами административной ответственности?
За незаконное использование товарного знака предусмотрена административная ответственность (ст. 14.10 КоАП). Из арбитражной практики, в частности из Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 недвусмысленно усматривается, что санкции ст. 14.10 КоАП распространяются только на лиц, осуществляющих производство, реализацию контрафактных товаров. Таким образом, предприниматели, практикующие параллельный импорт, могут с легкостью выдохнуть, им административная ответственность за незаконный ввоз уникальных товаров не сулит.
Выше были описаны, какими правовыми рычагами могут пользоваться правообладатели, чьи права были нарушены в результате параллельного импорта. А какие контрдоводы чаще всего используют нарушители?
Приведем некоторые из них.
Довод нарушителя о том, что он ввозит товар не для коммерческой реализации, производит впечатление просто детского лепета и сразу отклоняется судами как необоснованный.
Ключевым же аргументом в позиции ответчика является его аргумент о том, что действия правообладателя направлены на ограничение конкуренции, и есть не что иное, как злоупотребление правом. На самом деле приведенные аргументы отражают и позицию ФАС, которая активно выступает за легализацию рассматриваемого вида импорта в России. Положительный эффект от подобного выразился бы в стимулировании конкуренции, расширении каналов поставки товаров, а также в удовлетворении интересов конечного потребителя.
Естественно все вышеописанное совсем не отвечает интересам международных компаний, которые хотят иметь монополию на свою продукцию и спокойно диктовать дистрибьюторам условия ее реализации.
Пока что представители малого бизнеса, даже при поддержке ФАС, не могут пролоббировать устраивающие их поправки в ГК РФ, которые бы узаконили параллельный импорт. Изменится ли подход законодателя, а равно и судебная практика по этому вопросу покажет время. Особо после объединения ВАС РФ и ВС РФ. А пока мелким импортерам следует опасаться только судебных разбирательств в арбитраже, по результатам которых они могут легко и ненавязчиво расстаться с кругленькой суммой.
Что такое параллельный импорт. Объясняем простыми словами
Практика параллельного импорта опирается на принцип исчерпания исключительного права на товарный знак: если товар уже был однажды введён в оборот (для этого нужно подать сведения о товаре в информационную систему маркировки), компания-правообладатель теряет возможность контролировать то, что происходит с ним дальше (хранение, транспортировка, продажа, перепродажа).
Однако не всё так просто: в некоторых государствах, в том числе и в России, товар не считается введённым в оборот, если он введён в оборот на территории другой страны. Соответственно, на его импорт требуется согласие правообладателя товарного знака.
Пример употребления на «Секрете»
«Внесённые в ГК поправки разрешают параллельный импорт в четырёх случаях: если товары недоступны в России, если их не хватает, если цены на них завышены или если их качество отличается от аналогов. В список таких товаров не входят локализованные товары».
(Из материала про то, как в России собираются узаконить серый импорт.)
Мнения
Вопрос параллельного импорта неоднозначный: так, на Международном таможенном форуме звучали опасения, что легализация этой практики может привести к снижению качества товаров, разорению локализованных производств и трудностям таможенного контроля. В Правительстве РФ однако считают, что введение параллельного импорта для отдельных категорий товаров поможет бороться с некачественной локализованной продукцией, поступающей на российский рынок.
За и против
Плюсы параллельного импорта:
Контрафакт, параллельный импорт и паразиты: проблемы интеллектуальной собственности
Виталий Калятин, главный юрист ГК «Роснано» по интеллектуальной собственности, рассказал об изменениях в законодательстве, над которыми сейчас идет работа и принятие которых можно ожидать в ближайшем будущем. «Законопроектов, которые регулируют эту сферу, очень много, но я расскажу о нескольких, которые имеют достаточно высокие шансы на принятие», – начал он.
Новые законы и постановление Пленума ВС
Первой из таких инициатив Калятин выделил законопроект о географических указаниях. «Проект активно поддерживается, и его, скорее всего, примут. Он упрощает процесс регистрации объекта интеллектуальной собственности, ведь географическое указание – это отражение специфических свойств товара и его репутация, и здесь нет исключительности характеристик, которые требуются для наименования места происхождения товара (НМПТ)», – пояснил юрист. Но с этим, по словам эксперта, возникает одна проблема: в чем смысл разграничения географического указания и НМПТ? «Работа над законопроектом продолжается, и, возможно, это разграничение еще появится. В целом это достаточно полезная новелла, но, с другой стороны, не очень понятно, зачем она нужна», – заявил Калятин.
Также Калятин рассказал о законопроекте о программах для ЭВМ и базах данных, который вводит новые виды договоров об оказании информационных услуг. Норма договора об оказании информационных услуг раскрывается на два вида – когда предоставляется доступ к информации и так называемые «облачные» услуги. «Неожиданно в этой части появилось сильное противодействие: люди говорят, что эта норма не нужна, что все и так понятно», – рассказал эксперт. Этот же законопроект, по его словам, уточняет терминологию. Появляется несколько определений для терминов, имеющих значение для защиты программ ЭВМ: понятие исходного текста, объектного кода, аудиовизуального изображения, порождаемого компьютерными программами, и так далее.
А в ст. 1261 ГК о программах для ЭВМ вводится понятие «версии». «В чем смысл? Во-первых, закон устанавливает, что автор программ для ЭВМ имеет право на все версии программы: это упрощает защиту своих прав. Во-вторых, это упрощение для пользователей. ГК в новой версии говорит, что пользователь программы имеет право на использование всех версий, которые возникают в процессе обновления. Если правообладатель предоставляет обновление, то он предоставляет и право на использование новой версии программы», – объяснил новеллу Калятин.
Еще одна инициатива, которая находится в разработке, – законопроект о долевом обладании правами в интеллектуальной собственности. По задумке, появится возможность распоряжения долей в праве и установления порядка распоряжения этой долей. Кроме того, разрешается вопрос о распределении расходов, осуществляемых в интересах правообладателей. Наконец, новелла также предполагает установление преимущественного права покупки доли в праве. «Вводится не так много норм, но они решают все основные вопросы о долевом обладании правом», – заявил эксперт.
Помимо непосредственно законодательных инициатив, Калятин анонсировал постановление Пленума Верховного суда, которое готовится «уже не один год», а теперь этот процесс вышел на «финальную стадию», и уже в начале 2019 года, «вероятно, будет рассматриваться на Пленуме». «Документ очень объёмный, он включает в себя все разъяснения, которые высшие суды давали за советскую и российскую историю. Революционных изменений там немного, но есть значительное количество решений практических вопросов, разъяснений, которых требует практика», – подчеркнул Калятин.
Как бороться с контрафактом?
В законе выделяется два вида нарушения интеллектуальной собственности – это параллельный импорт и контрафакт. Во многом позиция судов и ведомств сильно отличается, и с контрафактом проще бороться, чем с параллельным импортом, рассказал Борис Малахов, партнер Lidings.
Даже с точки зрения закона, а особенно с точки зрения практики, подход к этим видам нарушений значительно отличается. В отношении контрафакта мы имеем большую озабоченность: его принято считать серьезным публичным правонарушением, поэтому его продажа активно пресекается с помощью даже уголовной ответственности.
В то же время параллельный импорт – вопрос больше коммерческий. Образно говоря, это нарушение дистрибуторской схемы. Поэтому часто такое доктринальное и фактическое различие этих двух режимов заставляет нас по-разному на них реагировать.
Таможня выявляет все больше и больше контрафакта – то есть неоригинальных товаров с товарным знаком, нанесенным не правообладателем. По словам юриста, за первое полугодие 2018 года на таможне выявили контрафакта больше, чем за весь 2017 год. И прежде чем бороться с контрафактом и параллельным импортом, нужно определить, с каким именно нарушением ведется борьба. Для этого можно применять различные методы: Малахов, например, использует так называемое «правило Abibas». «Любые попытки изменить оригинальный бренд – это верный признак контрафакта», – объяснил он.
Определяя способ противодействия нарушения прав на товарный знак, Малахов призвал давать оценку бренду, объему и серьезности нарушения, оценивать бюджет на юридические и временные расходы, правильно выбирать тактику между быстротой, компенсацией и сильным прецедентом и обращаться к превентивным мерам. Например, к регистрации бренда, мониторингу правонарушений, услугам службы поддержки и прочим.
Говоря о способах защиты своих прав, Малахов отметил судебный порядок. «В моем понимании суд – самый эффективный способ защиты своих интеллектуальных прав. Но чаще всего именно судебное разбирательство стоит дороже всего». По словам Малахова, у обращения в суд есть и другие минусы. Например, сложно истребовать информацию об объемах нарушений, а единого подхода по этому вопросу в судебной практике нет.
«Мне не совсем понятно, зачем бизнес обращается в антимонопольную службу за защитой своих прав. ФАС не столь заинтересована в защите конкретных экономических интересов правообладателя, особенно когда речь идет о параллельном импорте. Но через ФАС очень удобно истребовать информацию об объемах нарушений из торговых сетей. Обращаться к ним хорошо, если вы хотите большого спора на большие деньги», – поделился опытом юрист.
Контрафакт | Параллельный импорт | Усилия | Сроки | Компенсация | Арест товара | Истребование информации | Предсказуемость | |
Суд | ||||||||
ФАС | ||||||||
Таможня | ||||||||
РПН | ||||||||
Полиция |
Таблица: зеленый цвет показывает эффективность выбранного способа по определенному критерию по мнению эксперта, красный – напротив, неэффективность.
Таможня, рассказал Малахов, рассматривает очень узкую категорию дел. «Ваша задача (как правообладателя) – убедить таможню в том, что речь идет о чистом контрафакте, а не о параллельном импорте. Иначе таможня никогда не возбудит дело, их цель – защитить публичный порядок от контрафакта», – заявил он. Плюсом же таможни эксперт назвал возможности ареста товара. По его словам, это причина, по которой ФТС ценят именно в борьбе с контрафактом.
Обращение в Роспотребнадзор и полицию, по мнению эксперта, лишь дополнительные способы борьбы, эффективность которых сильно зависит от типа реализуемой продукции. И хотя оба органа могут возбуждать дела об административных правонарушениях, делают это они «недостаточно активно». «И хотя некая эффективность у РПН есть, часто мы получаем отписки. Преимущество полиции больше психологическое, но до уголовных дел доходит крайне и крайне редко. Плюсов в полиции, кроме психологической или уголовной составляющей, все-таки нет, она хороша лишь в комбинации с другими способами защиты прав», – заключил он.
Альтернативный способ защиты предложил Кирилл Энтин – это обращение в Суд Евразийского экономического союза, советником экспертно-аналитического отдела которого он является.
Параллельный импорт: за и против
Параллельный импорт – это международный принцип исчерпания прав, который заключается в том, что ввоз товара под зарегистрированной товарной маркой возможен в страну любыми участниками рынка, а не только теми, кто получил разрешение правообладателя.
В феврале 2018 года Конституционный суд вынес постановление № 8-П, которым фактически узаконил параллельный импорт в России. Например, в своем решении КС запретил изымать из оборота и уничтожения оригинальные товары надлежащего качества. Святослав Дубовой и Дмитрий Бобков из Coca-Cola HBC Russia рассказали об аргументах «за» и «против» параллельного импорта:
За | Против |
Ожидаемое снижение оптовых цен на ввозимые товары | Падение инвестиционной привлекательности российского рынка |
Увеличение ассортимента продукции | Риск роста числа контрафактной продукции |
Развитие неценовой конкуренции | Отток капитала в связи с переносом закупочных процедур за рубеж |
Закрытие некоторых локальных производств | |
Увеличение доли импорта повлечет недобор налогов и сборов |
Еще один важный аспект параллельного импорта, о котором рассказали эксперты, – это режим исчерпания права на товарный знак. На территории России действует национальный принцип исчерпания прав, но это только по нормам Гражданского кодекса, уточнили они. «Есть еще договор о Евразийском экономическом союзе, который устанавливает региональный принцип исчерпания права», – напомнили юристы и подчеркнули, что международный договор о ЕЭС имеет большую юридическую силу.
«На уровне ЕЭС получил закрепление региональный принцип исчерпания прав, и видно, что в этом отношении регулирование идет по тому же пути, что в свое время прошел Евросоюз», – подтвердил Кирилл Энтин. Но проблемы, по его словам, остаются, а сейчас в соответствие с этой нормой свои законы привели только Белоруссия и Казахстан. Киргизия, Армения и Россия сохраняют национальный принцип исчерпания прав. «Тем не менее важно помнить, что право ЕЭС является наднациональным, в его основе лежат международные договоры, имеющие приоритет, так что эта норма действует и без законодательного закрепления», – подчеркнул он.
«На текущий момент в рамках регионального принципа исчерпания права товары часто ввозят, например, из Казахстана. На такие товары часто жалуются потребители. Например, мы сталкиваемся с тем, что на территориях этих стран действуют разные рекламные компании. И как мы можем отследить брак бутылки из Казахстана? Мы переживаем в первую очередь о качестве продукции», – поделился опытом Дубовой.
Международный – введение в оборот объекта интеллектуальной собственности (ОИС) в любой точке мира лишает правообладателя его исключительных прав в отношении этого ОИС во всех остальных странах.
Региональный – исчерпание прав в отношении ОИС происходит одновременно в соответствующем регионе, включающем территории сразу нескольких государств.
Национальный – собственник контролирует только первую продажу ОИС на территории определенной страны, посредством чего исчерпываются исключительные права на последующие продажи ОИС.
Как снизить компенсацию или помешать этому
Штрафной санкцией за нарушение интеллектуальных прав является компенсация правообладателю. При этом размер компенсации установлен в законе – правообладатель может выбрать из таких видов:
Но, по словам Елены Городисской из АБ «Андрей Городисский и партнеры», актуальная судебная практика стремится к снижению размера компенсации «до объективного, по мнению суда, уровня». Этому во многом поспособствовала позиция Конституционного суда, который в своем постановлении № 28-П от 13 декабря 2016 года разрешил судам снижать размер компенсации за нарушение авторских прав при наличии ряда обстоятельств. В частности, если правонарушение совершено впервые, нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности не является для лица существенной частью его деятельности и не носило грубый характер, а размер компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков.
Все решения судебных органов, которые выходили за рамки жестких требований закона о размере неустойки, стали результатом того, что правообладатели действовали неумеренно и, с моей точки зрения, не очень правильно, когда истребовали изначально огромные суммы компенсаций.
Актуальная судебная практика едина в своем стремлении снизить размер компенсации до объективного, по мнению суда, и при этом абсолютно разнится с точки зрения места рассмотрения спора, рассказала Городисская. Региональные суды с большим удовольствием снижают компенсацию, особенно если речь идет о взыскании с местного предпринимателя. АСГМ тоже снижает размер компенсации, но в меньшей степени, чем региональные арбитражные суды. Апелляционная инстанция, по опыту юриста, практически не снижает компенсацию. «Апелляции, особенно региональные, в большинстве случаев просто «засиливают» решение первой инстанции. Этот вопрос может решить СИП, но только в том случае, если само решение, например, имеет пороки в части мотивировки», – заявила она.
Для ответчиков: нужно предоставлять весь объем документов при рассмотрении в первой инстанции, чтобы опровергнуть заявленный размер компенсации, и предоставлять мотивированное заявление о том, что размер компенсации является несоразмерным. «При наличии таких документов я не знаю дел, в которых суды отказывают в снижении компенсации. Тенденция такова, что суды снижают компенсацию и снижают существенно – в некоторых случаях в 100, 200 раз», – заявила Городисская и добавила, что снизить можно фактически любую компенсацию.
Для истцов: при определении размера компенсации нужно учитывать все моменты, которые будут влиять на судью при рассмотрении вопроса. «Судебные расходы, которые взыскивает суд по окончании разбирательства, взимаются пропорционально удовлетворенным требованиям. Поэтому важен не только размер компенсации – адекватные требования помогут избежать дополнительных расходов», – напомнила юрист.
Паразитические бренды
Анастасия Шкарина, директор юридического департамента Unilever, рассказала собравшимся о еще одной проблеме, возникающей у правообладателей – о «паразитических» брендах и товарных знаках.
Паразитический бренд – это бренд-имитатор, который повторяет отдельные элементы на упаковке. Причина популярности такого явления — возможность популяризовать собственные товары за счет известного бренда, не вкладывая в это существенных ресурсов и денег. Кроме того, низкие штрафы и отсутствие уголовной ответственности создают благоприятную почву для появления таких брендов на рынке.
Причина популярности «паразитов», по словам юриста, заключается в том, что они чаще всего мимикрируют под товары, которые потребитель покупает часто, без раздумий и с минимальными усилиями на сравнение товаров между собой. Согласно исследованию компании, 70% решений о покупке принимается непосредственно в магазине у полки, а покупатель тратит в среднем 5 секунд на выбор товара. При этом при выборе товара покупатели ориентируются на цвет упаковки и на ее форму, а минимально – на надписи.
«Для нас контрафакт не является критичной проблемой, но именно паразитические бренды, возможно, стали для нас более серьезной проблемой, чем проблема контрафакта», – заявила она и привела статистику: в 2016 году компания выявила 17 паразитических брендов, в 2017 – 18, а за два квартала 2018 года – уже 14.
По словам эксперта, единых критериев для того, чтобы отличить бренд паразитический от непаразитического не существует. Отсутствуют и критерии экспертизы, а потому результат рассмотрения антимонопольного дела в ФАС спрогнозировать нельзя. Трудности возникают даже с выявлением таких брендов – ведь это нельзя сделать в автоматическом режиме с помощью, например, компьютерной программы.
При этом паразитические бренды можно привлечь лишь к штрафу в размере до 500 000 руб. «Мы считаем, что это недостаточная мера. Как правило, такие производители имеют определенный успех, а такой штраф не является для них чем-то критичным, тем более что с момента возбуждения дела до вынесения решения проходит около года. И даже после этого достаточно внести определенные изменения в упаковку и начать все заново», – заявила Шкарина.
Фильтрация контента в интернете
В настоящее время наблюдается значительный рост объема информации в интернете и проникновение интернета во все сферы жизни, подчеркнул Роман Крупенин, руководитель отдела правовой практики «Яндекса» в сфере технологий, дистрибуции, слияний и поглощений. Как в сфере защиты интеллектуальных прав, так и в иных сферах звучит все больше призывов к тому, что онлайн-платформы должны гораздо более активно удалять информацию, размещенную с нарушением закона, рассказал он.
«Частные лица становятся правоприменителями, они принимают сложные решения (об удалении контента – «Право.ru»), но в этом нет никаких процессуальных гарантий состязательности и справедливости процесса. Учитывая колоссальный размер крупнейших платформ, удаления происходят в поистине гигантском масштабе», – Роман Крупенин.
При этом правоприменителями становятся частные лица, например соцсети и сервисы, которые начинают прибегать к автоматизированным средствам обработки поступающих жалоб и уведомлений. Из-за этого высказывается точка зрения о необходимости требовать по закону использования автоматизированных фильтров для превентивного удаления информации. Но существующие системы автоматической фильтрации противоправного контента не являются совершенными и допускают значительные погрешности, подчеркнул юрист. К тому же ни один из фильтров не в состоянии принять решение о том, допущено ли нарушение с точки зрения законодательства.
При этом в российской практике, по словам Крупенина, наличествуют различные подходы. Так, по спору № 33-8586/2014 между телеканалом «Пятница» и интернет-провайдером Мосгорсуд указал, что провайдер, который предоставляет техническую возможность доступа к размещенной в интернете информации, должен принимать меры по ограничению доступа к сайту вне зависимости от наличия технической возможности.
В то же время арбитражные суды придерживаются иного подхода. В деле № А56-8331/2014 между издательством «Эксмо» и «ВКонтакте» Суд по интеллектуальным правам указал, что требование издательства об обеспечении запрета повторной загрузки объекта интеллектуальной собственности «является неопределенным, не соответствует статусу ответчика как информационного посредника и в отсутствие законных оснований возлагает на него обязанность по мониторингу деятельности третьих лиц, идентификации контента и фактически осуществлению цензуры».
Таким образом, отмечает юрист, в практике арбитражных судов используется подход notice and take down, при котором правообладатель освобождается от ответственности в случае оперативного реагирования на запросы правообладателей. Суды общей юрисдикции фактически требуют установления режима «notice and stay down», при котором информационные посредники должны самостоятельно осуществлять мониторинг платформы на предмет нарушений, при этом одним из средств является применение контентных фильтров.